Глава 11. Загальні положення про договори // 1. Поняття та види римських договорів
Римське право - ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА |
Глава 11. Загальні положення про договори
1. Поняття та види римських договорів
Римські юристи визначали, що зобов’язання виникає із двох основних юридичних фактів: договору та делікту. На практиці ж найбільш розповсюдженим, а тому й найважливішим джерелом (підставою) зобов’язань у Давньому Римі був договір.
Договір (contractus) – це домовленість (узгоджене вираження волі) двох або більше сторін, спрямована на досягнення певного правового результату, а саме: виникнення, зміну або припинення прав та обов’язків.
У будь-якому договорі виражається воля, як правило, двох сторін. Отже, договір є вольовим актом і за юридичною природою двостороннім правочином. Вважається, що визначення договору як домовленості сторін, було зроблено римськими юристами під впливом грецької правової культури.
Історія римського народу відома науці з тих часів, коли Рим був сільськогосподарською общиною, у якій окремі сім’ї жили замкнутим господарським життям (натуральне господарство). У ті часи не було необхідності в обміні товарами. Відповідно в той час не було й потреби у розвиненій системі договорів. Існувала обмежена кількість окремих типів договорів, причому усі вони укладалися у досить складній формі.
Давньореспубліканському римському праві були відомі 3 основних типи договірних зобов’язань: нексум (nexum) – зобов’язання, що опосередковує особисте підпорядкування неплатоспроможного боржника кредитору щодо його обов’язку відробити борг, яке здійснювалося у формі складного обряду із застосуванням злитків та ваг; стипуляція (stihulatio) – словесна угода у формі запитання та відповіді; літеральний контракт (litteris) – письмовий договір.
Загальною, об’єднуючою рисою вказаних видів договорів був їх формал
З розвитком економічних відносин договір перестає бути виключним, рідкісним явищем. Старі форми договорів вже не відповідають стрімкому зростанню кількості укладаємих договорів та гальмують розвиток господарського життя. Поступово відмирає найстаріша форма договору – nexum. Стипуляція та письмові контракти продовжують застосовуватися, але щодо них відбуваються значні зміни в сторону послаблення жорстких канонів їх укладення. Одночасно з’являються нові види договорів, позбавлені обтяжливого формалізму та урочистостей їх вчинення.
Таким чином, розвиток римського договірного права здійснювався у двох напрямках. По-перше, розширювалося коло договорів, які користувалися позовним захистом, і, по-друге, послаблювався формалізм при укладанні договорів.
Не зважаючи на те, що договори є двосторонніми правочинами, вони мають власну класифікацію за критерієм розподілу прав та обов’язків між сторонами. Коли за договором одна сторона (кредитор) набуває тільки права, а інша (боржник) – тільки обов’язки, договір вважається одностороннім. Прикладом одностороннього договору є позика (mutuum). За цим договором позикодавець має право вимагати повернення грошової суми або родових речей, а за певних умов і сплати процентів. У позичальника, навпаки, є лише обов’язок повернути позику. Ті договори, в яких кожна із сторін має права та обов’язки, тобто одночасно є кредитором і боржником, називаються двосторонніми. Так, за договором купівлі-продажу (emptio-venditio) продавець зобов’язаний передати товар покупцю і має право вимагати від останнього оплатити цей товар. Відповідно покупець зобов’язаний сплатити певну грошову суму за товар і має право вимагати передачі його продавцем.
У свою чергу, двосторонні договори, в залежності від обсягу прав та обов’язків сторін, поділяються на: двосторонні з нерівноцінними обов’язками, в яких кожна із сторін мала і права, і обов’язки, але обсяг їх різнився (наприклад, договір позички); синалагматичні (synallagma), якими для сторін встановлювалися рівноцінні (однакові за обсягом) права та обов’язки (наприклад, договір купівлі-продажу).
Залежно від наявності зустрічного надання блага договори поділялися на: відплатні, тобто ті, за якими майнову вигоду отримували обидві сторони (договір купівлі-продажу); безвідплатні, тобто ті, що укладалися на користь тільки однієї сторони (договір дарування, безпроцентна позика).
У докласичному римському праві формалізованим був не тільки процес укладення договорів, але й порядок тлумачення їх змісту. Це виражалося у культі буквального тексту договору, подібно тому, як при тлумаченні закону виходили із букви закону. При встановлені дійсного змісту договору, головним вважалася воля, яку сторони бажали виразити у договорі, а саме текст (буква) договору.
Згодом преторська практика вийшла за межі буквально тлумачення договору, тим самим пріоритет набула дійсна воля сторін, які уклали договір. Договори стали поділятися на договори суворого права (negotia stricti juris) і договори доброї совісті (negotia bonae fides).
Саме поняття «договір» у римському праві не було однорідним і охоплювало такі дві групи: контракти (contractus) і пакти (pactum).
Контракти (contractus) – це формальні договори, які визнавалися цивільним правом (ius civil) і забезпечувалися позовним захистом. До числа контрактів відносилося тільки певне, визначене вичерпним чином коло договорів. Деякій відступ від цього принципу складали так звані безіменні контракти (contractus innominati).
Пакти (pactum) – це неформальні договори самого різного змісту, які не регулювалися нормами права та, як правило, не забезпечувалися позовним захистом. З часом за деякими пактами була визнана сила контрактів, відповідно їм був наданий позовний захист.
Римський юрист Гай при систематизації різних видів контрактів, визначав, що існує чотири види зобов’язань, що виникають із контрактів: 1) зобов’язання, що виникає шляхом передачі речі (res); 2) зобов’язання, що виникає шляхом проголошення певних слів (verba); 3) зобов’язання, що виникає шляхом написання певних слів (litterae); 4) зобов’язання, що виникає шляхом досягнення згоди (consensus).
Виходячи з цього, римські юристи розробили закриту систему контрактів, яка включала їх вичерпний перелік. Римська система контрактів спершу складалася з чотирьох груп: 1) консенсуальні – ті, що вважаються укладеними з моменту досягнення домовленості між сторонами; 2) реальні - ті, що вважаються укладеними з моменту передачі речі; 3) вербальні - ті, що укладалися в усній формі; 4) літеральні – ті, що укладалися у письмовій формі.
Кожна із зазначених груп контрактів охоплювала строго визначений перелік договорів. Однак, згодом на практиці з’явилися нові різновиди контрактів. Оскільки основна система контрактів вже була розроблена та отримала визнання, ці нові контракти були об’єднані у окрему групу – безіменні контракти. Безіменні контракти найбільше були схожі з реальними контрактами. Вони виникали з моменту вчинення однією із сторін певної дії.
Пакти – це неформальні угоди, які не мали позовного захисту.
Відсутність позовного захисту пактів саме й обумовлювалася їх неформальністю. З розвитком цивільного обороту пакти отримали преторський захист, оскільки незважаючи на їх неформальний характер, вони не суперечили принципу справедливості. Згодом для укріплення ділових стосунків деякі пакти, як виключення, отримали й позовний захист. Таким чином, визначилися 2-і категорії пактів: “голі пакти” – ті, що позбавлені позовного захисту; “одягнені пакти” – ті, що забезпечені позовним захистом.
< Попередня Наступна >