Глава 52. Наследственное право

Гражданское право - ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ • НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

§ 1. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

Понятие наследственного права. Наследственное право — это совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по передаче имущества умершего гражданина (наследодателя) другим лицам (наследникам). Сам же переход имущества наследодателя к наследникам в соответствии с нормами наследственного права называется наследованием. Имущество, переходящее в порядке наследования, именуется наследственным имуществом или наследственной массой.

Наследодателем может быть только гражданин. Наследником может быть любой субъект гражданского права.

Основы и Гражданский кодекс допускают два основания наследования: по закону и. по завещанию. В первом случае круг наследников и порядок их призвания к наследованию определяются непосредственно в законе. Во втором — имущество умершего полностью или частично переходит к наследникам, которых назначает наследодатель своей волей, выраженной в особом документе—завещании (ст. 534 ГК).

Наследование по закону имеет место, когда оно не изменено завещанием. Наследование по закону возможно в следующих случаях: а) когда наследодатель не оставил завещания; б) если имущество завещано частично (ст. 537 ГК); в) если завещание признано полностью недействительным; г) если наследник по завещанию умер ранее^аследодателя или не принял наследства (ч. I ст. 551 ГК). •

Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не принял наследства, либо все наследники лишены завещателем наследства, имущество умершего по праву наследования переходит к государству.

Значение института наследственного права. Институт наследственного права неразрывно связан с правом собственности. Резко критикуя народника Михайловского, проповедующего, будто бы т

олько семейные отношения порождают наследственное право, В. И. Ленин писал: «...институт наследства предпола-

493

гает уже частную собственность, а эта последняя возникает только с появлением обмена» 1.

В эксплуататорском государстве ' право наследования отражает и закрепляет интересы господствующего класса. Так, в буржуазном обществе наследственное право способствует укреплению капиталистических производственных отношений, капиталистической частной собственности, «...оно, — как указывал К. Маркс, — оставляет за наследником то право, которым покойный обладал при жизни, а именно право при помощи своей собственности присваивать продукты чужого труда»2.

Классики марксизма-ленинизма резко выступали против утопических и реформистских взглядов на сущность права наследования. Идеологи этих взглядов (Сен-Симон, Бакунин и их последователи) видели в праве наследования главную причину существования частной собственности, экономического неравенства и классовой организации общества. В связи е этим они полагали возможным преобразовать общество путем отмены права наследования. Критикуя глубокую ошибочность этих взглядов, К. Маркс указывал: «...законы о наследовании являются не причиной, а следствием, юридическим выводом из существующей экономической организации общества, которая основана на частной собственности на средства производства...»3. Поэтому необходима социальная революция. «Исчезновение права наследования будет естественным результатом того социального переустройства, которое упразднит частную собственность на средства производства; но отмена права наследования никогда не может стать отправной точкой такого социального преобразования» 4.

Отмену права наследования частной собственности классики марксизма-ленинизма рассматривали как необходимое мероприятие, которое будет осуществлено в комплексе с другими после победы пролетарской революции.

При социализме институт наследственного права тесно связан с правом личной собственности граждан. Право наследования личной собственности относится к числу конституционных прав. Согласно ст. 10 Конституции СССР «право наследования личной собственности граждан охраняется законом». Институт наследственного права позволяет 'каждому советскому гражданину свободно, в пределах, установленных законом, распорядиться своим имуществом на случай смерти. При отсутствии каких-либо распоряжений наследодателя закон призывает к наследованию лиц, близких к умершему в силу родства, супружества или иждивенчества. Тем самым наследственное право в некоторой

' В. И. Л ен и н. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 152.

2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 16, стр. 383.

3 Т а м же.

4 Т а м же, стр. 384.

494

степени способствует укреплению брачно-семеиных отношений граждан, защищает интересы несовершеннолетних детей и нетрудоспособных наследников. „

Источники советского наследственного права. ,В настоящее время основные принципиальные положения наследственного права закреплены в Основах (ст. 117—121). Дальнейшее развитие и конкретизацию институт наследования получил в ГК союзных республик, в частности в ГК РСФСР (ст. 527—561). Большое значение для правильного разрешения судебных споров о наследовании имеет постановление Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. «О судебной практике по делам о наследовании» 1.

§ 2. СУБЪЕКТЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРЕЕМСТВА

Граждане могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию, если они находились в живых к моменту смерти наследодателя (ст. 530 ГК). Если наследодатель был в судебном порядке объявлен умершим, то к числу его наследников относятся только те лица, которые находились в живых на день вступления решения суда в законную силу (или же на день предполагаемой гибели лица, указанный в решении). Так, в одном конкретном деле мать не была признана наследницей сына, объявленного судом умершим, поскольку она умерла до вступления решения суда в законную силу2.

Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками. Не имеет значения пол, возраст, национальность гражданина и т. п. Право наследования имеют и лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Таково общее правило. Наряду с этим закон (ст. 530 ГК) признает наследниками и лиц, еще не родившихся ко дню открытия наследства. Этими лицами при наследовании по закону являются дети наследодателя, зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти. Другие родственники наследодателя (внуки, братья, сестры), родившиеся после открытия наследства, в число законных наследников не входят.

Иначе решается вопрос при наследовании по завещанию. Наследниками по завещанию могут быть любые лица (дети, внуки, братья, сестры и т. п.), зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. При этом не имеет значения время, которое прожил ребенок, достаточно того факта, что он родился жизнеспособным.

' «Бюллетень Верховного Суда СССР», 1966, № 4, стр. 20. а! См.: «Советская юстиция», 1963, № 6, стр. 32.

495

Лица, не имеющие права наследования. Действующее наследственное право наряду с указанием о том, кто из граждан может быть наследником, перечисляет категории лиц, которые лишаются права наследования в силу недостойного поведения с точки зрения правил социалистического общежития. Всех этих лиц можно назвать недостойными наследниками. К ним относятся:

а) граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию (ч. I ст. 531 ГК) 1. Под противозаконным следует понимать не только уголовно-наказуемое деяние, но и всякое иное действие, запрещенное законом. Действие должно быть направленным против наследодателя, кого-либо из наследников или последней води наследодателя, выраженной в завещании. Примерами, рассматриваемых действий могут служить умышленное и наказуемое убийство иаследодателя, кого-либо из наследников или о^казополучателя, а также покушение на их жизни2, сокрытие или подделка завещания^ принуждение наследодателя путем обмана, угроз, насилия к составлению, изменению или отмене завещания и др. Противозаконное действие должно быть совершено умышленно;

б) родители после смерти детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на день открытия наследства, а также родители, злостно уклонявшиеся от выполнения возложенных на них законом обязанностей по-содержанию детей (ч. II ст. 531 ГК);

в) дети (после смерти родителей), злостно уклонявшиеся от оказания помощи родителям (ч. II ст. 531 ГК).

Недостойность поведения гражданина во всех случаях должна быть подтверждена в судебном порядке. При этом следует иметь в виду, что во втором и третьем случаях речь идет о запрещении наследовать только по закону. Наследование по завещанию не исключается, так как завещать имущество можно любому лицу (см. ст. 534 ГК).

Юридические лица (отдельные государственные, кооперативные и общественные организации) могут быть наследниками только по завещанию (ст. 534 ГК).

Советское государство. Статья 552 ГК содержит перечень случаев, когда наследственное имущество полностью или частично переходит государству. Наследование всего имущества госу-

* Правила ч. I ст. 531 -применяются и к праву на завещательный отказ (ст. 538 ГК).

" Убийца не лишается права наследования, если будет установлено, что в момент убийства он был невменяемым (см.: «Советская юстиция», 1962, № 19, стр. 31).

496

Дарством Имеет Место и случаях, когда все наследственное имущество завещано государству и нет оснований для признания завещания недействительным полностью или-в части; когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию; когда все наследники лишены завещателем права наследования либо не имеют такого права в силу установленных законом оснований (ст. 531 ГК); когда-ни один из наследников не принял наследства (ст. 546 ГК) либо все отказались в пользу государства (ст. 550 ГК).

Наследование государством доли имущества возможно, если наследодатеяь завещал государству часть своего имущества;

если кто-либо из наследников по закону или по завещанию отказался от своей доли в пользу государства; если завещана постороннему лицу только часть имущества, а законных наследников нет. Например, автомашину наследодатель завещал своему другу. Остальное же его имущество перейдет к государству.

Во всех перечисленных случаях входящее в состав наследства авторское право либо принадлежавшее отказавшемуся наследнику право на долю в авторском вознаграждении прекращается.

§ 3. ОБЪЕКТЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРЕЕМСТВА

Имущество, переходящее в порядке наследования.

Наследственное имущество представляет собой совокупность .прав и обязанностей наследодателя и переходит к наследникам как единое целое. Такое правопреемство признается общим (универсальным) в отличие от частного (сингулярного) правопреемства при завещательном отказе (ст. 538 ГК), когда к отка-зополучателю переходит какое-то конкретное право наследодателя, не обремененное долгами.

Объектами наследственного преемства являются в основном имущественные права и обязанности наследодателя. Права составляют актив наследства, обязанности—его пассив. В числе имущественных прав, переходящих к наследникам, в первую очередь, надо отметить право личной собственности на трудовые доходы и сбережения, жилой дом (или часть его), предметы домашнего хозяйства и обихода, личного потребления и удобства.

По наследству переходят права и обязанности наследодателя, вытекающие из имущественных обязательственных правоотношений, например из договора займа, имущественного найма, купли-продажи. Так, если наследодатель внес деньги за автомашину в магазин по заказу-обязательству, то его права как покупателя переходят к наследникам'. Получают наследники страховую

497

' См.: «Советская юстиция», 1962, № 6, стр. 31, 17 П/р. Красавчикова

сумму, подлежащую выплате Госстрахом в случае смерти застрахованного лица — наследодателя, если в договоре не был назначен получатель этой суммы либо хотя и был назначен, но умер ранее застрахованного, и последний другого получателя не назначил.

Переходит по наследству право на открывшееся, но еще не принятое н-аследство. Если в период между открытием и принятием наследства умрет один из наследников, то принадлежавшее ему право наследования переходит к его наследникам по закону или по завещанию (ст. 548 ГК).

Объектом наследования является неполученная заработная плата, пай умершего члена жилищно-строительного, дачно-строи-тёльного кооперативов и кооператива по строительству и эксплуатации гаражей для автомобилей', неполученное вознаграждение за изобретения и рационализаторские предложения (ст. 525 ГК), а также авторское право в порядке и пределах, устанавливаемых законодательством Союза ССР и союзных республик. Постановление Совета Министров РСФСР от 20 марта 1962 г. «Об авторском гонораре за произведения политической, научной, производственно-технической, учебной и другой литературы»2 предусматривает выплату авторского гонорара наследникам.в размере 20% вознаграждения, причитавшегося самому автору3.

Переходят по наследству и некоторые личные права наследодателя, например право автора открытия (ст. 108 Основ), автора изобретения и рационализаторского предложения (ст. 115 Основ) на получение документа, удостоверяющего его авторство.

Не переходят по наследству имущественные права и обязанности, связанные с личностью умершего, в частности право на возмещение вреда, причиненного здоровью наследодателя, право на получение пособия, пенсии, алиментов, либо обязанность уплаты "алиментов и др. Не включается в наследство право умершего гражданина в общей собственности колхозного двора, а также вклад в сберегательной кассе или Государственном банке СССР при наличии специального распоряжения вкладчика на имя определенного лица.

§ 4. ВРЕМЯ И МЕСТО ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА

Время открытия наследства имеет важное значение. По времени открытия наследства определяется круг лиц, призываемых к наследованию. Наследниками признаются лишь лица,

1 См.: Примерные Уставы этих кооперативов (СП РСФСР, 1965, № 23;

СП РСФСР, 1958, № 13; СП РСФСР, 1960, № 33).'

2 СП РСФСР, 1962, № 3, ст. 19.

3 См. примеры из нотариальной практики '«Советская юстиция», 1963, № 9; 1966, № 8.

4&8

находящиеся в живых на момент открытия наследства. На день открытия наследства .определяется и состав наследственного имущества. С этого же времени принятое наследство считается принадлежащим наследнику (я. V ст. 546 ГК). С момента открытия наследства исчисляется срок для предъявления претензий со стороны кредиторов наследодателя к наследникам, принявшим наследство, или другим лицам, указанным в законе (СТ.554ГК).

Открытие наследства закон связывает с такими юридическими фактами, как смерть гражданина или объявление судом безвестно отсутствующего гражданина умершим.

Временем открытия наследства считается день смерти наследодателя. Смерть гражданина удостоверяется соответствующим свидетельством органов записи актов гражданского coc-гояни'я. Если органы ЗАГСа отказывают в регистрации смерти, заинтересованные лица могут просить суд установить факт смерти гражданина (ст. 247 ГПК). Временем открытия наследства в этом случае будет считаться дата фактической смерти наследодателя, указанная в решении суда.

При открытии наследства в связи с объявлением судом наследодателя умершим днем открытия наследства считается дата вступления в законную силу решения суда об объявлении безвестно отсутствующего лица умершим'. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от Определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели. В этот день наследство считается открывшимся.

Место открытия наследства—это последнее постоянное место жительства наследодателя. Данное правило применяется' и в тех случаях, когда наследство открывается в связи с объявлением гражданина умершим. Если последнее постоянное место жительства наследодателя неизвестно, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества. В тех случаях, когда имущество находится в разных местах, например, в двух городах или в городе и пригороде, наследство открывается в месте нахождения основной части имущества. Для лиц, умерших за пределами СССР и не имевших постоянного жительства в СССР, местом открытия наследства считается местонахождение в СССР наследственного имущества.

Место открытия наследства в территориальном смысле ограничивается пределами города или населенного пункта, например, села, рабочего или дачного поселка. Место открытия наследства может не совпасть с местом смерти, если гражданин умер, находясь в санатории, доме отдыха, служебной командировке,

499

' См.: «Советская юстиция», 1963, № 6, стр?32. 17. /

во время следования по железной дороге и т. п. Месту смерти законодательство о наследовании никакого значения не придает. Так, местом открытия наследства, оставшегося после лица, умершего в заключении, является последнее его место жительства до ареста, а не место заключения'.

Государственные нотариальные конторы по месту открытия наследства принимают меры охраны наследственного имущества (ст. 555 ГК). Свидетельства о праве на наследство выдаются нотариальными конторами по месту открытия наследства (ст. 557 ГК). Там же решается вопрос о принятии наследства (ч. II ст. 546 ГК).

§ 5. ОХРАНА НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Понятие охраны наследственного имущества. Принятие мер охраны наследства возлагается на нотариальную контору по месту-открытия наследства, а в местностях, где нет нотариальной конторы, — на исполнительный комитет местного Совета депутатов трудящихся (ст. 555 ГК).

Охрана наследственного имущества производится, когда это необходимо в интересах государства, наследников, отказополуча-. телей или кредиторов. Охранительные меры направлены к предупреждению гибели, порчи или хищения наследственного имущества, возможности сокрытия части имущества "со стороны одних наследников и посторонними лицами в ущерб интересам других наследников, отказополучателя, кредиторов наследодателя и государства.

Меры охраны принимаются • немедленно по сообщениям учреждений И организаций (где, например, работал наследода-тель) или домоуправления (где он последнее время проживал), а также по заявлению заинтересованных лиц (кого-либо из наследников или кредиторов). Охрана наследства состоит в производстве описи наследственного имущества, опечатании документов, имущества, помещения, где оно находится (если это необходимо), передаче имущества хранителю или опекуну.

Назначение хранителя допускается в двух случаях: а) при наличии имущества, требующего управления .(в составе наследства может оказаться жилой дом, нуждающийся в ремонте, скот, нуждающийся в кормлении, уходе, и др.), б) в случае предъявления иска кредиторами наследодателя до принятия наследства наследниками. Хранитель назначается нотариальной конторой. Им-может быть кто-либо из наследников, родственников, соседей по квартире и т. п. Хранитель выполняет обязанности безвозмездно, если является наследником, в ином случае он вправе получить вознаграждение. Все расходы по сохранению имущества и управлению им возмещаются хранителю. Нотариальная

См.: «Советская юстиция», 1962, № 15—16, стр. 63.

500

контора осуществляет контроль за действиями хранителя и решает вопрос о выдаче из наследственного имущества денежных сумм на: 1) покрытие затрат по уходу за наследодателем во время его болезни, а также на его похороны; 2) содержание граждан, находившихся на иждивении наследодателя; 3) удовлетворение претензий по заработной плате и претензий, приравненных к ним; 4) расходы по вызову наследников, по охране наследственного имущества и по управлению им'.

Назначение опекуна. Там, "где нет нотариальной конторы., исполнительный комитет местного Совета депутатов трудящихся назначает опекуна. Основанием к такому назначению являются те; же обстоятельства, что и при назначении хранителя. Опекун вправе совершать все действия, которые необходимы для управления имуществом. Для совершения действий по распоряжению наследственным имуществом требуется согласие органа опеки и попечительства (ст. 86 КЗоБСО). Вопрос о вознаграждении опекуна решается так же, как и вопрос о вознаграждении хранителя наследства.

Следовательно.^ функции, выполняемые хранителем и опекуном, тождественны. Но контролируют их деятельность различные государственные органы. Хранитель подотчетен нотариальной конторе, а опекун — исполнительному комитету местного Совета депутатов трудящихся.

Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства всеми наследниками, а если оно не принято,— до истечения срока, установленного для принятия наследства,

§ 6. КРУГ НАСЛЕДНИКОВ ПО ЗАКОНУ

Общие положения. Действующее законодательство в решении вопроса о круге наследников по закону исходит из принципа очередности наследников. Большинство гражданских ,кодексов союзных республик (РСФСР, Туркменской ССР, Эстонской ССР, Литовской ССР и др.) пошло по пути признания двух очередей наследников, отнеся (в соответствии со ст. 118 Основ) к числу наследников первой очереди детей, супруга и родителей наследодателя. 'Среди наследников второй очереди республиканские законодатели назвали братьев и сестер умершего, его деда и бабку как со стороны отца, так и со стороны матери.

Вместе с тем по законодательству некоторых других союзных республик предусмотрено три очереди наследников. Так, ГК Молдавской ССР относит к третьей очереди нетрудоспособных

' См. гл. IV Положения о государственном нотариате РСФСР, утвержденного Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 30 сентября 1965 г. «Советская юстиция», 1965, № 22; гл. 2 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР, утвержденной Верховным Судом РСФСР 28 января 1966 г., а также примеры из нотариальной практики «Советская юстиция», 1962, № 8; 1966, № 7.

501

племянников и племянниц умершего (ст. 566). В соответствии со ст. 527 ГК Казахской ССР наследники третьей очереди — трудоспособные братья и сестры умершего (нетрудоспособные братья и сестры—наследники второй очереди).

По законодательству РСФСР наследниками первой очереди являются дети (в том числе и усыновленные), супруг, родители^ (усыновители) умершего, а также ребенок наследодателя, родившийся после его смерти. Наследниками второй очереди являются братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери.

Наследники второй очереди призываются к наследованию в трех случаях: а) при отсутствии наследников первой очереди, б) при непринятии ими наследства, в) когда все наследники первой очереди лишены завещателем права наследования (ч. IV ст. 532 ГК).

. В пределах каждой очереди наследственное имущество делится между наследниками поровну, за исключением предметов домашней обстановки и обихода, которые переходят .к наследникам, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти.

В особом порядке наследуют внуки и правнуки наследодателя, а также нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении наследодателя.

Дети наследодателя призываются к наследованию независимо от возраста и трудоспособности. После смерти матери дети наследуют всегда. После- смерти отца право наследования имеют дети, рожденные в зарегистрированном браке. Такими же наследственными правами пользуются дети, происхождение, которых от родителей, не состоящих между собой в браке, установлено путем подачи совместного заявления отцом и матерью ребенка в органы ЗАГСа,а также дет^, правовая связь которых с отцом установлена в судебном порядке (ч. II и III ст. 16 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье) '. Среди данной категории наследников должны быть-также названы дети, родившиеся от- лиц, состоявших в фактических брачных отношениях, признанных судом в связи со смер-.тью или пропажей без вести одного из супругов,2 и дети, рожденные в зарегистрированном браке, признанном впоследствии недействительным3. ' '

' Порядок признания отцовства через ЗАГС распространяется и на детей, рожденных вне брака до введения в. действие указанных Основ (до 1 октября 1968 года). Судебное установление отцовства в отношении этих детей не допускается (см. Закон Союза ССР от 27 июня 1968 г., «Ведомости Верховного Совета СССР», 1968, № 27).

2 См.: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1944 года («Ведомости Верховного Совета», 1944, № 60).

3 См.: ст. 15 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье.

502

Наследником признается также ребенок наследодателя, родившийся после его смерти !.

Пасынки и падчерицы не являются наследниками отчима и мачехи, точно так же отчим и мачеха не являются наследниками пасынков и падчериц, если не имел места факт иждивенчества или усыновления. ' •

Супруг наследодателя — это лицо, состоявшее с наследодателем в зарегистрированном браке. Раздельное проживание супругов, брак между которыми не расторгнут, не лишает пережившего супруга права наследования. К зарегистрированному браку приравнивается церковный брак, заключенный до образования органов ЗАГСа.

Фактические брачные отношения, так же как и брак, признанный судом недействительным, наследственных прав не порождают. Однако если судом будет установлено2, что фактические брачные отношения возникли до издания Указа от 8 июля 1944 г. и продолжались до смерти одного из супругов, то в этом случае признание заявителя супругом умершего влечет возникновение у него права наследования.

Родители наследодателя. Их наследственные права основаны на тех же принципиальных положениях брачно-семейного законодательства, которые лежат в основе наследственных прав детей. Если мать является наследницей после смерти любого из детей, то об отце этого сказать нельзя. В тех случаях, когда закон разрешает детям наследовать после смерти отца, тогда же и отец признается наследником, если переживает своих детей.

Усыновители и усыновленные названы в числе наследников по закону первой очереди. Следовательно, после смерти усыновителя наравне с его родными детьми наследует и усыновленный ребенок. И, наоборот, после смерти усыновленного наследует усыновитель.

Усыновленные и их потомство не наследуют после смерти своих кровных родителей и других родственников (деда, бабки, -братьев и сестер) так же, как и родители усыновленного ребенка и другие его кровные родственники не наследуют после смерти усыновленного и его потомства. Отсюда можно сделать вывод, что, теряя правовую связь со всеми родственниками по происхождению, усыновленный полностью входит в семью усыновителя и взамен утраченной правовой связи приобретает другую — с'усыновителем и всеми его родственниками. При усыновлении

' См. п. 17 Инструкции о порядке регистрации актов гражданского состояния от 20 января 1958 г., КЗоБСО РСФСР. Госюриздат, 1961, стр. 145.

* См. п. 4 ст. 247 ГПК РСФСР, п. 6 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 25 февраля 1966 г. «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение», «Бюллетень Верховного Суда СССР», 1966, № 2.

'. 503

ребенка одним лицбм правовая связь прекращается с отцом, если усыновитель мужчина, и с матерью, если усыновитель женщина. По отношению к такому родителю, а также его родственникам усыновленный утрачивает наследственные права. В свою очередь эти лица теряют право наследования в случае смерти усыновленного и его потомства. Например, ребенка, имеющего мать и отца, усыновляет отчим. В этом случае усыновленный утрачивает наследственные права по отношению к родному отцу и родственникам отца, приобретая взамен право наследовал ния после смерти усыновителя и его кровных родственников. Правовая связь усыновленного ребенка с матерью и ее родственниками сохраняется (см. ст. 25 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье).

Братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери — наследники второй очереди. Закон предоставляет одинаковые наследственные права как полнородным, так и неполнородным братьям и сестрам'. Двоюродные братья и сестры наследниками по закону не являются.

Если умерший был рожден в зарегистрированном браке, то после его смерти к наследованию призываются дед и бабка как со стороны матери, так и со стороны отца. В тех случаях, когда наследодатель был рожден в незарегистрированном браке, то дед и бабка со стороны матери наследуют всегда после смерти внука, а дед и бабка со стороны отца —"только в том случае, если закон признает правовую связь между ребенком и отцом, а следовательно, и родственниками последнего. Что касается юридической связи между ребенком и отцом, то она определяется по правилам, предусмотренным ст. 16 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье (наличие зарегистрированного брака или совместного заявления родителей в органы ЗАГСа, либо акта суда об установлении отцовства).

Внуки при жизни своих родителей не призываются к- наследованию. Внуки и правнуки насл&додателя являются наследниками по закону, если ко -времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником. Такой порядок наследования называется наследованием по праву представления. Внуки и правнуки наследодателя делят поровну между собой ту долю, которая причиталась бы по закону их умершему родителю. Например, у наследодателя было два сына. Один из сыновей погиб в период Великой Отечественной войны. К наследованию будет призван сын, находящийся в живых, и дети погибшего сына (например, двое внуков). Все наследствен-

' Полнородными .являются братья и сестры, имеющие общих отца и мать. Неполнородные братья и сестры делятся на единокровных, имеющих общего отца, но разных матерей, и единоутробных, имеющих общую мать, но разных отцов.

504

ное имущество в, этом случае делится на две равные доли, одну из которых будут наследовать дети погибшего сына, т. е. внуки наследодателя.

Хотя ст. 532 ГК, ничего не говорит о потомстве лиц, усыновленных наследодателем, нет сомнения, что право представления распространяется и на нисходящих усыновленного, если последний умирает до открытия наследства. По праву представления не наследует потомство других наследников по закону, например брата или сестры наследодателя. Наследование по праву представления возможно только при наследовании по закону.

Особенность призвания к наследованию .нетрудоспособных лиц, состоявших на иждивении наследодателя не менее года до его смерти, состоит в том, что они наследуют вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии всех наследников по закону, при непринятии' ими наследства, а также'в случае лишения всех законных наследников права наследования имущество целиком переходит к нетрудоспособным иждивенцам наследодателя. Право наследования признается за иждивенцем при условии: а) нетрудоспособности этого лица и б) нахождения его на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти.

Нетрудоспособность лица может быть обусловлена возрастом или состоянием здоровья. По возрасту к нетрудоспособным следует относить женщин, достигших 55 лет, и мужчин 60 лет, инвалидов I, II и III групп, а также лиц, не достигших 16 лет, а учащихся — 18 лет.

Состоящими на иждивении наследодателя следует считать нетрудоспособных лиц, находящихся на полном содержании наследодателя или получавших от, наследодателя такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию'. Следовательно, не обязательно полное иждивение нетрудоспособного. Последний может иметь дополнительные источники к существованию (например, пенсию). Не требуется также обязательное совместное проживание иждивенца с наследодателем. Иждивенцами могут быть как посторонние лица, так и состоявшие в родстве с наследодателем, например, нетрудоспособные дед, бабка, братья, сестры.

Особенности наследования предметов домашней обстановки и обихода. Закон устанавливает особый порядок наследования предметов обычной домашней обстановки и обихода. Преимущественным правом наследования этих вещей пользуются на-.. следники по закону, проживавшие совместно с наследодателем не менее года до его смерти. При этом не имеют значения оче-

' См. п. 2 постановления Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам о наследовании» от 1 июля 1966 г., «Бюллетень Верховного Суда СССР», 1966, № 4, стр. 20.

505

редкость призвания к наследству и размер наследственной доли. Так, наследник первой очереди, проживавший совместно с наследодателем до его смерти, получает предметы' домашней., обстановки и обихода сверх той доли, которую он имеет (наравне с другими наследниками этой очереди) из остального наследственного имущества. Если совместно с наследодателем проживал брат (наследник второй очереди), то при наличии наследников первой очереди он отстраняется от наследования другого имущества, а предметы домашнего обихода остаются за ним 1. По "смыслу закона здесь имеются в виду те наследники, которые, проживая совместно с наследодателем, пользовались указанными предметами для удовлетворения повседневных бытовых нужд (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июня 1966 г. «О судебной практике по дел;ам о наследовании»).

Ни Основы, ни ГК не дают перечня предметов обычной домашней обстановки и обихода. Вопрос о том, относится ли та или иная вещь к предметам обычной домашней обстановки и обихода, должен в случае спора решать суд, руководствуясь конкретными обстоятельствами дела. Споры, как правило, возникают относительно такого имущества, как телевизор, холо-/ дильник, радиоприемник. В большинстве случаев указанные вещи принято считать предметами обычной домашней обстановки и обихода. Нельзя причислить к данной категории предметы личного пользования (одежду, обувь), дорогостоящую мебель, .специальную библиотеку ученого, автомашину, орудия профессиональной деятельности, антикварные вещи, дорогие картины. При этом. следует иметь в виду, что с ростом зажиточности советских граждан круг предметов обычной домашней обстановки и обихода постоянно расширяется.

% 7. ПОНЯТИЕ И ФОРМА ЗАВЕЩАНИЯ. НАСЛЕДНИКИ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Понятие завещания. Завещание является личным распоряжением'последователя по поводу принадлежащего ему имущества на случай смерти, сделанное в установленной законом форме. В завещании как -в односторонней сделке выражается воля только наследодателя. Завещание—это сугубо личное распоряжение наследодателя, совершение его через представителей не допускается. Характерной особенностью этой сделки является также и то, что она составляется на случай смерти и является основанием наследования. Посредством

' См. пример из судебной практики, «Бюллетень Верховного Суда РСФСР», 1966, № 1, стр. 5.

506

завещания наследодатель изменяет порядок наследования, именуемый наследованием по закону (ст. 532 ГК). Поскольку завещание вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже нет в живых самого наследодателя, закон строго требует соблюдения определенной формы завещания, с тем, чтобы обеспечить достоверность последней воли завещателя.

Закон предоставляет каждому гражданину npaso завещать свое имущество как в целом, так и в части. Наследодатель вправе завещать и предметы домашнего хозяйства и обихода. В этом случае исключается применение ст. 533 ГК, предоставляющей преимущественное право наследования этих предметов наследникам, проживавшим совместно с наследодателем.

Завещатель может распределить свое имущество между назначенными'наследниками в любых долях.

Действительность завещания определяется по общим правилам о действительности сделок. Завещание порождает юридические последствия, если оно отвечает следующим условиям:

1) содержание завещания не противоречит закону. Это значит, что оно не содержит распоряжений, не соответствующих требованиям закона. Так, завещание, нарушающее интересы несовершеннолетних и нетрудоспособных (см. ст. 535 ГК), признается частично недействительным;

2) завещатель обладает дееспособностью. В ст. 41 Положения о государственном нотариате РСФСР совершенно четко сказано, что нотариус удостоверяет завещания дееспособных граждан, лично представленные ими государственному нотариусу. Никаких исключений из этого закон не устанавливает. Следовательно, не имеют права совершать завещания ни лично, ни через представителя дети в возрасте до 15 лет, душевнобольные, находящиеся под опекой, несовершеннолетние дети в возрасте от 15 до 18 лет, обладающие ограниченной дееспособностью, а также граждане, ограниченные судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими веществами.

Дееспособность завещателя определяется на момент составления завещания. Потеря дееспособности в дальнейшем в силу, например, психического заболевания не влечет признания завещания недействительным. И наоборот, не является действительным завещание, сделанное недееспособным лицом, хотя бы в дальнейшем завещатель был признан дееспособным.

Недействительно завещание, совершенное лицом в таком состоянии, когда оно не могло понимать значения своих действий, что должно быть подтверждено .заключением медицинской экспертизы;

3) содержание завещания отражает подлинную волю наследодателя. Волеизъявление наследодателя должно быть свободным. Завещание, составленное, например, под влиянием обмана

507

Или противоправой угрозы, Может быть признано судом недействительным. С иском о признании такого завещания недействительным может обратиться в суд любое заинтересованное лицо, а также прокурор;

4.) завещание совершено в форме, предписанной законом.

При несоблюдении хотя бы одного из перечисленных условий завещание признается недействительным полностью или частично. Завещание признается недействительным полностью, если нарушена форма завещания или завещателем является недееспособное лицо. Наследственное имущество в этих случаях переходит к наследникам по закону. Если нарушены другие условия действительности завещания, оно может быть признано недействительным как полностью, так и частично, если только недействительные части завещания не затрагивают прочих его частей (ст. 60 ГК).

Нотариальная форма завещания является обязательной'. Она прямо предписана законом под страхом недействительности (ст. 540, 47 ГК). К нотариальным завещаниям приравниваются: 1) завещания военнослужащих, удостоверенные командованием соответствующей воинской части; 2) завещания граждан, находящихся на морских или речных судах, плавающих под флагом СССР, удостоверенные во время плавания капитаном судна, 3) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, санаториях и других стационарных лечебдых учреждениях, а также в домах инвалидов, удостоверенные главным, старшим или дежурным врачом; 4) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и т. п. экспедициях, удостоверенные начальником экспедиции (ст. 541 ГК).

Завещание должно быть подписано наследодателем в присутствии, нотариуса ^ли соответствующего должностного лица. Если завещатель в силу физических недостатков, болезни или по иным причинам не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или соответствующего должностного лица (ст. 541 ГК) другим гражданином с указанием причин, в силу которых завещатель .не мог подписать завещание собственноручно. За наследодателя не могут р'асписываться граждане, которым завещается имущество. Завещание должно Т)ыть удостоверено ответственным должностным лицом и скреплено печатью.

Наследники по завещанию. Ими могут быть:

' В сельской местности завещание может быть удостоверено исполкомом сельского Совета депутатов трудящихся. См. Инструкцию о порядке выполнения нотариальных действий исполнительными комитетами районных, городских, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся, утвержденную постановлением Совета Министров РСФСР от 31 мая 1967 г. (СП РСФСР, 1967, № 11—12).

508

1) наследники по закону. При этом завещатель не связан очередностью наследников и может, например, завещать свое имущество сестре (наследнице второй очереди) при наличии наследников первой очереди, может одновременно призвать к наследованию лиц, как входящих в первую, так и во вторую очередь, может завещать имущество непосредственно внукам, хотя живы их родители;

2) иные граждане, не входящие в круг наследников по закону, независимо от того, есть ли в живых кто-либо из числа законных наследников или нет;

3) государство, отдельные государственные, кооперативные и общественные организации.

Лишение права наследования. Завещатель может лишить в завещании права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. -Лишение права наследования может быть выражено завещателем двояким способом: а) путем прямого перечисления лиц, которых наследодатель лишает права наследования, б) путем умолчания о ком-либо из наследников. Например, в завещании сказано, что все имущество наследода-тель-завещает жене. О детях он умалчивает. Из этого следует, что дети лишаются права наследования.

Каждая из названных форм лишения права наследования имеет свои правовые последствия. В первом случае наследник полностью устраняется от наследования независимо от того, рхватывает завещание все наследственное имущество или только его часть.

Другое дело—умолчание. Наследник, которого завещатель обошел молчанием, устраняется от наследования в том случае, если завещатель определяет судьбу всего наследственного имущества. Если же окажется, что какая-то часть имущества осталась незавещанной, то это имущество будет делиться между наследниками по закону, призываемыми к наследованию в порядке ст. 532 и 533 ГК. В число этих наследников войдут и наследники, которых наследодатель обошел в завещании молчанием.

Право на обязательную долю. В интересах несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников закон ограничивает свободу завещательных распоряжений, устанавливая круг так называемых необходимых наследников. Согласно ст. 535 ГК несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего наследуют независимо от содержания завещания не менее '^з доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). При определении размера обязательной доли учитывается и стоимость наследственного имущества, со-

509

стоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.

Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, является исчерпывающим и распространительному толкованию не подлежит. В этот перечень не входят несовершеннолетние и нетрудоспособные внуки, братья и сестры, нетрудоспособные дед и бабка. Следовательно, если эти лица не находились на иждивении умершего не менее года до его смерти, они не имеют права на обязательную долю наследства 1.

Завещания, нарушающие интересы необходимых наследников, являются недействительными в части причитающихся этим наследникам обязательных долей. Например, у наследодателя жена и четверо детей, двое из них имеют право на обязательную долю. Все имущество (стоимостью 1800 руб.) наследода-тель завещал матери. При определении обязательной доли вначале надо определить законную долю. При отсутствии завещания к наследованию по закону было бы призвано шесть наследников и каждый из них получил бы (1800 руб. поделить на 6) 300 руб. Обязательная доля- составляет 2|з от 300 руб., т. е. 200 руб. Завещание в пользу матери будет недействительно в части двух обязательных долей2.

§ 8. ОСОБЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗАВЕЩАТЕЛЯ

Подназначение наследника. В соответствии со ст. 536 ГК завещатель вправе указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или не примет его. Подназначение наследника, таким образом, возможно на случай: а) если наследник по завещанию умрет до открытия наследства, т. е. раньше самого завещателя, б) если наследник не примет наследства (см. ст. 546). .

Подназначенным наследником может быть любое лицо, как входящее, так и не входящее в круг наследников по закону, а также государство или отдельные государственные, кооперативные, общественные организации. Однако правило ст. 535 ГК об обязательно^ доле, несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников сохраняет свою силу и в случаях подназначения наследника.

Не допускается Подназначение на случай смерти наследника, принявшего^ наследство. Пленум Верховного Суда СССР по одному конкретному делу указал: «Завещание в той части,

• См. примеры из практики «Советская юстиция», 1963, № 1, стр. 31;

№ 12, стр. 31; 1964, № 21, стр. 32.

2 См. примеры из практики «Социалистическая законность», 1966, № 9, стр. 87; «Бюллетень Верховного Суда РСФСР», 1967, № 2, Стр. 4.

510

где говорится, что после смерти жены завещанное ей имущество переходит во владение сына, противоречит закону, ибо это означает ограничение права лица, принявшего наследство, и, в частности, лишение наследника права распоряжения наследственным имуществом по своему усмотрению»'.

Завещательный отказ-^ это обязательство, возлагаемое на наследников по завещанию в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей). Содержание завещательного отказа может быть разнообразным: завещатель' может обязать наследника приобрести и передать отказополучателю какую-то вещь, выплатить ему определенную сумму денег, простить долг, пожизненно содержать, предоставить право, пожизненного пользования какой-то вещью (ст. 538 ГК). Например, оставляя дом одному наследнику, завещатель обязывает его предоставить другому лицу пожизненное пользование этим домом или его частью. Отказополучатель сохраняет право пользования и в случае перехода права собственности на "дом от наследника к другому лицу в силу дарения, купли-продажи и т. д.

Таким образом, содержание завещательного отказа сводится к предоставлению отказополучателю определенного имущественного права. Характерно, что это имущественное право отказо-получатель приобретает не непосредственно от завещателя, а через наследника по завещанию, принявшего наследство. В случае смерти завещателя между таким наследником и отказопо-лучателем возникает обязательственное правоотношение, в котором наследник выступает должником, отказополучатель— кредитором, но кредитором особого рода. Наследник, на которого возложено исполнение завещательного отказа, должен исполнить последний лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества за вычетом падающей на него части долгов наследодателя. Исполнителем завещательного отказа может быть наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве. В этом случае завещательный отказ исполняется лишь в пределах той части наследственного имущества, которая превышает размер его обязательной доли. • - .

В выборе отказополучателя завещатель свободен, он не связан кругом наследников, по закону, очередностью их призвания. Отказополучателем может быть любое лицо.

Исполнение завещательного отказа. Право требования отказополучателя возникает со дня открытия наследства. Это право может быть осуществлено в •принудительном порядке в пределах общего трехлетнего срока исковой давности. Если наследник, на которого возложено исполнение завещательного отказа, умирает раньше наследодателя или не принимает наследства,

' «Бюллетень Верховного Суда СССР», 1960, № 2, стр. 4—6,

511

исполнение завещательного отказа переходит к лицу, получившему долю отпавшего наследника. Например, согласно завещанию гр-ка Иванова была обязана выплатить своей сестре 700 руб. Наследница отказалась от наследства в пользу брата. На него перешло исполнение завещательного отказа'. Аналогично решается вопрос, когда наследник умирает после открытия наследства, не успев его принять. Причитавшаяся ему наследственная доля переходит к его наследникам (ст. 548 ГК), и они исполняют завещательный отказ, i •

Если отказополучатель умирает до открытия наследства, то завещательный отказ отпадает. Те же последствия наступают в случаях, когда отказополучатель не принимает завещательного отказа. Если отказополучатель умирает после открытия наследства, не успев реализовать свое право, то право требовать исполнения завещательного отказа переходит к его наследникам. Исключение составляют те права, которые тесно связаны с личностью отказополучателя/в силу чего они не могут переходить к другим лицам, например право пожизненного пользования каким-либо имуществом завещателя.

Возложение. Завещатель вправе обязать своих наследников к совершению какого-либо определенного действия, направленного на осуществление общеполезной цели (ст. 539 ГК). В отличие от завещательного отказа возложение предполагает исполнение какого-либо действия не в интересах конкретного -.лица, а в интересах неопределенного круга лиц. Предметом завещательного возложения, как правило, является действие неимущественного характера, направленное на осуществление какой-либо общеполезной цели. Например, завещая ценную библиотеку (в числе прочего имущества) жене, наследодатель обязал ее знакомить всех желающих с этой библиотекой. Если же действие имеет имущественное содержание, например устроить на даче однодневный дом отдыха, то, соответственно, применяются правила о завещательном отказе (ст. 538 ГК). Лицами, обязанными исполнить завещательное возложение, являются наследники по завещанию. Требовать от наследника исполнения возложения могут заинтересованные государственные и общественные организации, исполнители завещания, а также органы прокуратуры.

§ 9. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТМЕНА, ИСПОЛНЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ

Изменение завещания допустимо в одной форме— путем составления нового завещания (ст. 543 ГК). В нем завещатель, может указать, какие изменения он вносит в ранее

' См.: «Советская юстиция», 1964, № 20, стр. 31.

сделанные им, распоряжения. Если завещатель прямо об этом не говорит, то прежнее завещание сохраняет свое значение в тех пределах, в которых оно не противоречит позднее составленному. Например, в первом завещании наследодатель указал, что все'свое имущество он оставляет жене. А в завещании, позднее составленном, автомашину «Москвич» завещал сыну. В таком случае первоначально составленное завещание изменено, Оно действительно в отношении всего имущества наследода-теля, за исключением автомашины.

Отмена завещания допускается путем: 1) составления нового завещания, отменяющего целиком предыдущее; 2) подачей особого заявления в нотариальную контору об отмене ранее составленного завещания без замены его новым. При наличии такого заявления после смерти наследодателя открывается наследование не по завещанию, а по закону.

Исполнение завещания—это осуществление распоряжений наследодателя, выраженных в завещании. Обычно субъектами исполнения являются наследники, принявшие наследство. Завещатель может поручить исполнить завещание не являющемуся наследником лицу, указанному в завещании (исполнителю завещания) . В этом случае требуется согласие исполнителя, выраженное им в надписи на самом завещании либо в заявлении, приложенном к завещанию (ст. 544 ГК). Исполнитель завещания не является чьим-либо представителем. Как указывалось в юридической литературе', институт исполнителя установлен в советском праве для облегчения выполнения воли завещателя, для наилучшего обеспечения интересов наследников, кредиторов наследодателя и других заинтересованных лиц.

Исполнитель совершает все действия, необходимые для исполнения завещания, в частности выявляет объем наследственного имущества, получает долги с должников наследодателя, в случае предъявления претензий кредиторов наследодателя удовлетворяет их, временно (до принятия наследства наследниками) вступает в управление наследственным имуществом, принимает меры к его охранению, несет необходимые в связи с этим расходы, извещает наследников по завещанию, а также отказополучателя об. открытии наследства, распределяет наследственное имущество между наследниками в тех долях, которые указаны в завещании, при отсутствии конкретных указаний — делит имущество поровну.

Исполнитель завещания выполняет поручение наследодателя безвозмездно. Однако он имеет право на возмещение необходимых расходов, понесенных им по охране и управлению наследственным имуществом, за счет наследства, в частности расходов по содержанию несовершеннолетних наследников, по уп-

' См.: В. И. Се ребр овскнй. Очерки советского наследственного права. М., 1953, стр. 145.

513

лате налога со строения, страховых платежей, по необходимому ремонту каких-либо наследственных вещей.

По требованию наследников исполнитель завещания представляет им отчет о всех своих действиях. Спор между исполнителем завещания и наследниками решается судом.

| Ю. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА

Понятие принятия наследства. Со дня открытия наследства у наследников возникает право наследования. Само по себе это еще не озна.чает, что к этим лицам уже перешли все права и обязанности наеледодателя. Лица, имеющие право наследования, могут принять наследство или отказаться от него. Свое желание принять наследство они должны выразить вовне посредством определенных допускаемых законом юридических действий. К таким действиям относятся:

а) фактическое вступление во владение наследственным имуществом (например, вселение наследника в наследственный дом, производство ремонта отдельных вещей, наличие на руках у на- " следников сберегательной книжки, аккредитива) ь

б) подача а нотариальную контору по месту открытия наследства заявления о принятии наследственного имущества. Выражением воли наследника принять наследство является также заявление, поданное в нотариальную контору, о выдаче свидетельства о праве наследования.

Таким образом, принятие наследства—это юридическое действие наследника, в котором он выразил свою волю стать правопреемником наеледодателя. По своей правовой природе принятие наследства — односторонняя сделка. Совершение такой сделки возможно как лично, так и через представителя. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками, ~ нельзя принять часть наследственного имущества. Если наследник подал заявление в нотариальную контйру о принятии наследства, он уже не может отказаться от него.

Срок принятия наследства. Закон (ч. III ст. 546 ГК) устанавливает специальный срок, в течение которого лицо, имеющее право наследования, может выразить свое согласие, на принятие наследства. Срок этот равен шести месяцам. Он начинает течь со дня открытия наследства: исчисляется по общим правилам исчисления сроков (ст. 71—77 ГК).

Лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками, могут

' См. п. 102 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР, а также пример из нотариальной практики «Советская юстиция», 1965, № 20. Факт принятия' наследства может быть установлен судом (ст. 247 ГПК РСФСР).

514

заявить о своем согласии принять наследство в течение оставшейся части шестимесячного срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев. Это касается, в частности, наследников второй очереди (братьев и сестер, деда и бабки) при наличии наследников первой очереди, подназначенного наследника, если основной наследник не принимает наследства. • Временем принятия наследства считается либо день вступления наследника в фактическое владение наследственным имуществом \, либо день подачи в нотариальную контору заявления о принятии наследства. Акту принятия наследства придается обратная сила. Принятое наследство 'признается принадлежащим наследнику с момента открытия наследства. Например, наследодатель умер 19 декабря 1964 г. Наследник подал заявление о принятии наследства 15 февраля 1965 г. С этого дня он признается- принявшим наследство. Однако права и обязанности наеледодателя считаются перешедшими к наследнику со дня открытия наследства, т. е. с 19 декабря 1964 г. Если за время между открытием наследства и принятием наследства какое-то имущество принесло доходы, то они считаются принадлежащими наследникам. В равной мере, если третье лицо причинит ущерб наследственному имуществу, то соответствующие убытки- могут быть взысканы наследниками независимо от того, приняли они наследство на день причинения указанного вреда или нет. '

Продление срока на принятие наследства. По общему правилу пропуск срока, установленного для принятия наследства, влечет для наследника утрату права наследования. Однако при наличия уважительных причин суд может продлить срок для принятия наследства. Закон не раскрывает, какие причины являются уважительными. Вопрос о признании тех или иных обстоятельств, помешавших своевременному принятию наследства, уважительными решается судом. Такие обстоятельства, как длительная командировка, продолжительная болезнь, признаются в судебной практике уважительными. И наоборот, пропуск срока по той причине, что наследник, например, сын, не знал о смерти наследодателя-отца, ввиду того что не поддерживал с ним личного контакта (проживая в одном городе) или переписки (проживая в другом месте), не может служить основанием к продлению срока для принятия наследства.

Наследство может быть принято после истечения установленного законом срока и без обращения в суд при условии

' См. ст. 549 ГК о правах наследника, вступившего во владение или управление наследственным имуществом до явки других наследников. Такой наследник ограничен в своих действиях. Он вправе совершать лишь действия, которые не выходят за рамки управления наследственным имуществом. Круг допустимых из наследственного имущества затрат строго ограничен.

515.

согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство. В указанных случаях наследнику, пропустившему срок для принятия наследства, передается лишь то из причитающегося ему имущества, принятого другими наследниками или перешедшего к государству, которое сохранилось в натуре, а также денежные средства, вырученные от реализации другой части причитающегося ему имущества. Так, если какую-то вещь наследники продали, то причитающуюся часть вырученной суммы они должны передать наследнику, восстановленному в наследственных правах. .

Рассмотренный выше порядок принятия наследства одинаково применяется при наследовании как по закону, так и по завещанию.

§ 11. ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА

Понятие отказа от наследства-Наследники по закону или по завещанию вправе отказаться-от наследства. Отказ от права наследования может быть заявлен в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Отказ от наследства—это прямо выраженное нежелание принять наследство. Отказ совершается путем подачи соответствующего заявления в нотариальную контору по месту открытия наследства. Однажды заявленный отказ не может быть отменен впоследствии.

Не допускается отказ за вознаграждение от других наследников.

Отказаться от наследства могут лишь дееспособные наследники. За недееспособного наследника опекун заявить отказа не может без согласия на это органа опеки и попечительства (ст. 86 КЗоБСО). Такой же порядок установлен для попечителей (ст. 90 КЗоБСО). Поскольку родители являются естественными опекунами и попечителями своих несовершеннолетних детей, изложенное правило об отказе распространяется и на них.

Лица, в пользу которых отказ допускается. Наследник, отказавшийся от наследства, полностью теряет право наследования. При этом наследник может указать, что отказывается от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону (ст. 532 ГК) или по завещанию (ст. 534 ГК), в пользу государства или отдельной государственной, кооперативной или общественной организации.

Нельзя отказаться от наследства в пользу лиц, лишенных права наследования по закону (ст. 531 ГК) или в силу прямого об этом указания в завещании (ч. II ст. 534 ГК).

Отказ от наследства без указаний, в пользу кого наследник отказывается от наследства, влечет те же последствия, что и непринятие наследства. Под непринятием наследства понимается

516

такое положение, когда наследник не заявляет об отказе от' права наследования и в то же, время не совершает действий, свидетельствующих о принятии наследства (ст. 546 ГК). Истечение установленного законом срока для принятия наследства дает основание полагать, что такой наследник не желает быть правопреемником наследодателя. Доля лица, не принявшего наследство, переходит по праву приращения к другим наследникам по закону и распределяется между ними в равных долях. Если наследодатель завещал все свое имущество назначенным им наследникам, то доля наследства, причитавшаяся отказавшемуся наследнику, поступает к остальным наследникам -по завещанию и распределяется между ними в равных долях (ст. 551 ГК).

§ 12. ПЕРЕХОД ПО НАСЛЕДСТВУ ПРАВА НА ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА

Понятие наследственной трансмиссии. Переход по наследству права на принятие наследства называется наследственной трансмиссией. Возможны случаи, когда наследник, призванный к наследованию, умирает вслед за наследода гелем, не успев принять наследство или отказаться от него. В этом случае право на принятие наследства, умершего наследника переходит к его наследникам по закону или по завещанию. Переход по наследству права наследования возможен при наличии следующих условий: а) если наследство открыто (наследодатель умер), б) если вслед за наследодателем умирает наследник, не успев в установленный законом срок принять наследство или отказаться от него. Например, после смерти гр-ки Петровой открылось наследство. Все свое имущество она завещала дочери Елене. Спустя два месяца после открытия наследства умерла Елена, не успев осуществить своего права наследования. Это право переходит к ее наследникам по закону, а если она завещала все свое имущество определенным лицам, то в составе ее наследственного имущества к ним перейдет и право на принятие наследства. Данные наследники могут осуществить свое право наследования на общих основаниях (ст. 546 ГК) в течение оставшейся части шестимесячного срока для принятия наследства. Так, если наследник умер спустя два месяца после открытия наследства, то его право принять наследство или отказаться от него могут осуществить его наследники в пределах оставшихся четырех месяцев. Если оставшаяся часть срока для принятия наследства менее трех месяцев, то в этом случае она удлиняется до трех месяцев.

Отличия наследственной трансмиссии от права представления (ч. VI ст. 532 ГК) сводятся к следующим трем моментам:

517

1) наследование по праву представления допускается, когда сын или дочь наследодателя умирает до открытия .наследства;

наследственная трансмиссия имеет место, когда наследник, причем любой, а не только сын или дочь, умирает после открытия наследства, т. е. уже будучи призванным к наследованию;

2) право представления применяется только при наследовании по закону, переход же по наследству права наследования) возможен при наследовании как по закону, так и по завещанию;

3) наследниками по праву представления могут быть только дети умершего наследника, т. ё. внуки и правнуки наследодателя,субъектами наследования в порядке наследственной трансмиссии могут быть наследники как по закону, так и по завещанию.

§ 13. РАЗДЕЛ НАСЛЕДСТВА.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСЛЕДНИКОВ ПО ДОЛГАМ . НАСЛЕДОДАТЕЛЯ

Общие правила о разделе наследства. В случае принятия наследства несколькими наследниками они становятся сособственниками имущества наследодателя, сокредиторами и содолжниками соответственно тем правам и обязанностям, которые перешли к ним, в порядке наследственного правопреемства. Так, переход к наследникам права собственности делает их сособственниками, и раздел (выдел) доли какому-либо из наследников осуществляется в соответствии с нормами, .регламентирующими право общей долевой собственности..

В большинстве случаев раздел наследства осуществляется по взаимному согласию всех наследников. При наличии спора вопрос о разделе наследства решается судом. При разделе наследства или выделе доли одного из наследников имущество делится в натуре, поскольку это возможно без несоразмерного ущерба его хозяйственному назначению. Если наследниками являются граждане, то раздел или выдел зависит только от их усмотрения. Иначе решается вопрос, если при наследовании возникает право общей собственности государства и граждан, кооперативных или общественных организаций и граждан. В этом случае право общей собственности подлежит обязательному прекращению в течение одного года со дня* открытия наследства согласно правилам ст. 123 ГК.

При наследовании по закону наследственное имущество делится .между всеми наследниками поровну. При наследовании по завещанию имущество делится соответственно указаниям завещателя. -

Часть II ст. 559 ГК охраняет интересы зачатого, но еще не родившегося наследника. При разделе наследства ему должна

518'

быть выделена причитающаяся наследственная доля. Для охраны интересов неродившегося наследника к участию в разделе приглашается представитель органа опеки и попечительства.

Особые правила раздела. Если наследодатель состоял в зарегистрированном браке, то разделу подлежит не все имущество супругов, нажитое в браке, а только доля этого имущества, причитавшаяся умершему. До раздела наследства из общего имущества супругов должна быть выделена доля пережившего супруга. (В соответствии с ч. III ст. 12 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье в случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными.) Он может получить у нотариуса свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе, нажитом в браке. Нотариус выдает такое свидетельство пережившему супругу с согласия всех наследников, принявших наследство. При наличии спора доля пережившего супруга определяется судом. Выделение доли пережившего супруга не исключает его участия в разделе наследства.

Если общим имуществом супругов является вклад в кредитном учреждении, то доля пережившего супруга также исключается из наследства. Вопрос .этот разрешается, по иску пережившего супруга в судебном порядке (см. ст. 395 ГК). Ответчиками по делам этой категории привлекаются наследники вкладчика или лица, которым вклад должен перейти на основании специального распоряжения вкладчика. В том случае, когда. вклад записан на имя пережившего супруга,, с иском о разделе вклада могут обратиться наследники умершего супруга.

. Не подлежит разделу между всеми наследниками следующее имущество наследодателя:

а) предметы обычной домашней обстановки и обихода; они согласно ст. 533 ГК передаются наследникам, совместно проживавшим с наследодателем не менее года до его смерти;

б) вклад в кредитном учреждении, если имеется специальное распоряжение вкладчика своим вкладом на случай смерти (ст. 561 ГК).

Долги наследодателя делятся на две группы. Первую группу составляют долги самого наследодателя, имевшиеся на день открытия наследства. К ним относятся, & частности, обязанности наследодателя, вытекающие из договоров займа, купли-продажи, жилищного или имущественного найма, из обязательства по возмещению причиненного вреда. '

Вторую группу составляют расходы, возникшие в связи со смертью наследодателя. Сюда следует включить расходы, связанные с затратами на похороны наследодателя, на содержание граждан, находившихся на иждивении наследодателя, расходы по охране наследственного имущества, по управлению? им.

519

Лица, отвечающие по долгам наследодателя. Такими .лицами являются наследники, принявшие наследство. Обязанность наследников рассчитаться по долгам наследодателя вытекает из сущности универсального правопреемства. При наличии нескольких наследников наступает долевая ответственность. Каждый из наследников отвечает в пределах полученной доли. Если предмет обязательства неделим, то наследники несут перед кредитором наследодателя солидарную ответственность (см. ст. 180 ГК). Поскольку государство может быть наследником как по закону, так и по завещанию, на него распространяется действие ст. 553 ГК об ответственности наследников по долгам наследодателя. Не отвечают по долгам отказополучатели. Они сами по отношению к наследникам являются кредиторами, правда, особыми, так как требования их подлежат удовлетворению только после погашения всех долгов наследодателя.

Кредиторы наследодателя должны заявить о своих требованиях в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Этот срок установлен для всех кредиторов, независимо от того, наступил или еще не наступил срок исполнения их требований. Свои претензии кредиторы могут заявить: а) наследникам, принявшим наследство, б) исполнителю завещания, в) нотариальной конторе по месту .открытия наследства. Кредитор наследодателя может предъявить иск в суде к наследственному имуществу. Ответчиками по таким искам выступают заинтересованные лица. Несоблюдение изложенных правил влечет за собой утрату кредиторами принадлежавших им прав требования. Срок, установленный для кредиторов, является пресекательным. Правила ГК, содержащиеся в ст. 85, 86, 87, на него не распространяются '.

-Погашение выявленных долгов наследодателя производится по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. Исключение составляют расходы, возникшие в связи со смертью наследодателя (ст. 549 ГК). ,

Ответственность наследников ограничивается действительной стоимостью перешедшего к ним имущества. Стоимость наследственного имущества, включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, определяется на день открытия наследства.

§ 14. ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО

Единый порядок выдачи свидетельства о праве на наследство установлен для всех наследников как по закону, так и по завещанию. Выдает указанные свидетельства нотариаль-

' См. пример из практики. «Бюллетень Верховного Суда РСФСР», 1967, № 7, стр. 5.

520

ная контора По Месту открытия наследства. Свидетельство О праве на наследство—это официальный документ, подтверждающий факт принятия наследства. В свидетельстве указываются: наследники, которым оно выдается, доля, причитающаяся каждому из них, наследственное имущество, его местонахождение и оценка, а также сумма взысканной госпошлины.

Свидетельство о праве наследования выдается всем наследникам вместе 'или каждому в отдельности в зависимости от их желания. . •

Наследники, принявшие наследство, могут не обращаться за получением свидетельства, если осуществление наследственных прав возможно без него. Однако получение свидетельства о праве наследования некоторых вещей необходимо. В противном случае наследник не сможет осуществить своих наследственных прав. В частности, это требуется при наследовании жилого дома, автомашины, мотоцикла, поскольку производится обязательная регистрация права собственности на это имущество.

Нотариальная контора обязана выдать свидетельство о праве на наследство только того имущества, на которое претендуют наследники. Так, в Первую Московскую нотариальную контору обратилась гр-ка Н. Она просила выдать ей свидетельство о праве наследования только вклада умершего мужа,, хотя имелось и другое наследственное имущество (дом). Просьба ее была удовлетворена'.

Наследники, получившие свидетельство о праве наследования определенной части имущества, вправе в дальнейшем получить дополнительные свидетельства на другие части наследственного имущества.

Если одна часть наследственного имущества переходит к наследникам по завещанию, а другая часть имущества, оставшаяся вне завещательного распоряжения, — к наследникам по закону (ст. 537 ГК), то обе категории наследников могут получить соответствующие свидетельства о праве на наследство.

Срок выдачи свидетельства о праве на наследство. Поскольку для принятия наследства закон (ст. 546 ГК) устанавливает шестимесячный срок, до истечения этого срока свидетельство о наследовании не выдается. В порядке исключения оно может бьггь выдано ранее истечения шести месяцев при наличии достоверных данных о том, что, кроме лиц, заявивших о выдаче свидетельства, других наследников нет или они отказались от наследства. Так, например, после смерти гр-на К. его наследники (жена и сын) представили в нотариальную контору справку с места работы наследодателя, в которой указывалось, что по материалам личного дела наследодателя его семья состоит из жены и сына и что других наследников нет. Свидетельство

* См. «Советская юстиция», 1962, № 6, стр. 31.

521

о наследовании в данн&м случае было выдано ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства1. Предельного срока для обращения за получением свидетельства о наследовании закон не устанавливает. Наследникам, принявшим наследство, свидетельство может быть выдано в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.

Во всех случаях, когда государство является наследником по закону или по завещанию всего имущества или части, нотариальная контора по месту открытия наследства выдает свидетельство о праве на наследство местному финансовому органу. При этом свидетельство выдается не ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства.

Оспаривание правильности выдачи свидетельства о праве на наследство допускается только в судебном порядке. Сама нотариальная контора не может аннулировать неправильно выданное свидетельство о наследовании2.

§ 15. ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА . В КОЛХОЗНОМ ДВОРЕ. ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ВКЛАДОВ В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАССАХ

Особенности наследования имущества в колхозном дворе. Статья 560 ГК предусматривает изъятие из общих правил о наследовании. Имущество колхозного (единоличного крестьянского) двора принадлежит всем его членам на праве общей совместной собственности (ст. 126, 133 ГК). В случае смерти одного из членов колхозного (единоличного крестьянского) двора наследование не возникает. Все имущество по-прежнему остается в совместной собственности оставшихся в живых членов колхозного двора. Не имеет значения количество оставшихся членов, их возраст и т. п.

Правила ГК о наследовании по закону или по завещанию применяются только в случае смерти последнего члена колхозного (единоличного крестьянского) двора. Завещание имущества колхозного .двора удостоверяется лишь в том случае, если завещатель является единственным и последним членом двора, что отмечается в тексте завещания..

Правило ст. 560 ГК не распространяется на личную (индивидуальную) собственность отдельных членов колхозного (единоличного крестьянского) двора.

Особенности наследования денежных вкладов. Статья 561 ГК дает право гражданам, имеющим вклады в государственных трудовых сберегательных кассах или в-Государственном банке

' См.: «Библиотечка нотариуса. Выдача свидетельств о праве наследования по закону», вып. 6. Госюриздат, 1963, стр. 67. 8 См.: «Советская юстиция», 1963, № 12, стр. 32.

522 .

СССР, сделать распоряжение сберегательной кассе или банку о выдаче вклада по случаю его, вкладчика, смерти любому лицу или государству. Несовершеннолетние вкладчики этого права не имеют.

Распоряжение вкладом может быть сделано в пользу любого лица или государства. В выборе такого лица вкладчик не ограничен. Распоряжение вкладом может быть сделано в интересах нескольких лиц. В этом случае указание долей в суммовом' выражении не допускается, так как сумма вклада может меняться.

Распоряжение сберегательной кассе или банку о выдаче

• вклада должно быть сделано в письменной форме. Порядок распоряжения вкладами на случай смерти определяется уставами кредитных учреждений и изданными в установленном порядке правилами. Так, распоряжение вкладчика может быть записано в карточке лицевого счета в сберегательной кассе.

' Вкладчик может составить распоряжение и не являясь в сберегательную кассу. В этом случае оно записывается вкладчиком / в сберегательной книжке либо в заявлении на имя сберегательной кассы и удостоверяется, например, нотариальной конторой, сельским Советом по месту жительства вкладчика, государственным учреждением или предприятием, общественной, кооперативной организацией,-где вкладчик работает. Если вкладчик находится на излечении в больнице, госпитале, санатории и т, п., распоряжение о вкладе удостоверяется администрацией лечеб- ./ ного учреждения. Распоряжение о выдаче вклада на случай смерти может быть сделано путем указания об этом в завещании'.

Наличие распоряжения вкладчика влечет определенные правовые последствия, а именно: вклад не входит в состав наследственного имущества, и на него не распространяются общие правила о наследовании.^ После смерти вкладчика его вклад выдается лицам, указанным в распоряжении, независимо от срока обращения их за получением вклада. Если эти лица призываются к наследованию, то вклад не учитывается при определении размера их наследственной доли. Из вклада не производится возмещение расходов на медицинскую помощь, похороны вкладчика и т. п. по постановлению нотариального органа. Указанные затраты могут быть покрыты за счет вклада, если только вкладчик не сделал распоряжениям выдаче его на случай смерти.

Вкладчик имеет право изменить -или отменить сделанное распоряжение о судьбе вклада. Если лицо, в пользу которого сделано распоряжение, умерло раньше вкладчика, то вклад включается в общую наследственную массу и 'переходит к наследникам по закону или по завещанию в общем порядке.

* См. п. 9 упомянутого постановления Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам о наследовании», - , '

< Попередня   Наступна >